Наследство после смерти опекуна

Содержание

Подопечный и наследство: вступать нельзя отказаться

Наследство после смерти опекуна

Антон Жаров, адвокат, специалист по семейному и ювенальному (детскому) праву, руководитель «Команды адвоката Жарова»

Вступление в наследство, доставшееся подопечному ребёнку, — распространённая головная боль опекуна или попечителя.

С одной стороны, одна четвёртая квартиры в посёлке Заречное, куда ходит раз в день автобус из райцентра, — не факт, что нужное приобретение, с другой, кто же будет отказываться от квартиры, скажем, в областном центре? Во всяком случае, принятие (или непринятие) наследства — предмет обсуждения между опекуном и органом опеки, а если подопечному уже есть 14 лет — то и с ним.

Во-первых, надо понимать, что автоматической обязанности принимать наследство не возникает ни у опекуна, ни у попечителя.

Принятие наследства — это сделка. Пусть односторонняя, но сделка. Это значит, что к данному действию должны применяться все установленные законом правила, предусмотренные для сделок подопечного.

  Наряду с этим, в статье 37 ГК РФ не содержится такого вида сделок, как «принятие наследства», не подходит принятие наследства под остальные, поименованные общим образом, виды сделок.

То есть, само по себе принятие наследства (в отличие, например, от продажи недвижимости) происходит без обязательного предварительного согласия органа опеки и попечительства.

При этом надо обратить внимание, что принятие наследства — это действие. А непринятие наследства (то есть, несовершение каких-то действий, направленных на его принятие) — не действие. Поэтому, строго говоря, если вы, получив информацию о кончине, например, матери подопечного и открывшемся наследстве, ничего не предпринимаете — вы ничего не нарушаете.

Существует мнение, что орган опеки может обязать вас принять наследство, выдав обязательное для исполнения указание о распоряжении имуществом подопечного (часть 2 ст. 19 ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

Такое указание обязательно должно быть письменным и, соответственно, подписанным руководителем органа опеки и попечительства. Всякого рода «беседы» в зачёт не идут ни в каком случае. Однако, надо учесть, что орган опеки имеет право давать указания о распоряжении именно имуществом подопечного.

Но до вступления в наследство это имущество не может считаться уже принадлежащим наследнику.

Иными словами, заставить вас принять наследство административно-командным образом нельзя.

На мой взгляд, если опекун не подаёт заявление о принятии наследства, единственное, что может сделать орган опеки, — обратиться в суд с иском о признании права собственности подопечного в порядке наследования.

Второе. Если ребёнку уже 14 лет, надо учитывать, что все сделки, включая и сделку по принятию наследства, совершает он сам, а попечитель (и в ряде случаев, орган опеки) лишь даёт разрешение на эту сделку. Поэтому, если подросток по каким-либо причинам не хочет принимать наследство, заставить его нельзя. Ему просто НЕ надо ставить подпись.

Третье. Не всегда принятие наследства — сделка к выгоде подопечного, и значит, не всегда опекун вправе принимать его (а попечитель — давать согласие на его принятие).

Само по себе принятие наследства— это не только заявление о том, что наследник готов принять какое-то имущество, но и подпись о том, что наследник принимает на себя долги наследодателя, и, в некоторых случаях такое возможно, иные обязательства, связанные с наследством. Далеко не всегда овчинка стоит выделки.

Приведу пример. В райцентре Ярославской области открылось наследство после умершей К. Наследниками оказались её мать и двое несовершеннолетних детей. В наследственную массу включена 1/6 двухкомнатной квартиры. Таким образом, в наследство одному из детей, находящихся под опекой, достанется 1/18 доля провинциальной «двушки».

При этом долги матери по кредитам и часть долгов за квартплату составляют более миллиона  рублей, что превышает не только стоимость доли, но и стоимость квартиры целиком.

При таких обстоятельствах мы рекомендовали опекуну воздержаться от принятия наследства, несмотря на активное давление органа опеки.

Таким образом, при принятии наследства подопечному придётся погасить часть долгов наследодателя. В пределах стоимости полученного наследства, конечно, но откуда он возьмёт эти несколько сотен тысяч рублей? Из кармана опекуна? Из собственных средств, выделяемых на его содержание? Зачем? Разумеется, проще вовсе не принимать наследство.

Опекун вправе совершать (а попечитель давать согласие) лишь такие сделки, которые ведут к выгоде подопечного.

Принять в наследство неликвидный кусок квартиры, обременённый долгами и расположенный вдали от места жительства подопечного, — разве это к выгоде? Ведь такое имущество придётся содержать, и средства на это будут взяты у самого подопечного, во всяком случае, это не расходы опекуна.

Ещё один важный момент. Вступив в права наследства на какое-либо жильё, ваш подопечный неизбежно столкнётся с проблемой получения жилья по достижении 18 лет. Первое, что ему предложат чиновники, это вселяться в ту «долю», которую он так опрометчиво получил, будучи, например, семилетним.

И, в лучшем случае, удастся доказать, что проживание на этой «доле» невозможно, а в худшем, ребёнок потеряет право на получение жилья от государства.  Разумеется, этот аргумент никак не будет воспринят органом опеки при принятии наследства, но к совершеннолетию это может действительно стать проблемой.

Таким образом, если у вашего подопечного внезапно появился наследодатель, не торопитесь вступать в наследство.

Необходимо оценить, насколько эта сделка направлена к выгоде подопечного (с учётом всех факторов) и лишь затем решить: принять наследство или воздержаться от этого.

Орган опеки не может «заставить» опекуна принимать наследство, а может лишь сам обратиться в суд с требованием о признании права собственности за подопечным. Но, как говорится, «науке такое не известно». А подросток старше 14 лет и вовсе вправе сам решать, принимать наследство или нет.

Источник: https://zharov.info/teoriya-i-nauka/adoption/podopechnyj-i-nasledstvo-vstupat-nelzya-otkazatsya

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого?

Наследство после смерти опекуна

Опека – это одна из форм взаимоотношений между сторонами. По этому направлению в юридической практике возникает много вопросов и один из них – если ли наследственное право у граждан в отношении друг друга.

Что такое опека и опекунство?

Опека – это понятие, которое связано с обеспечением жизнедеятельности недееспособного человека. Такой формой может быть, например, содержание несовершеннолетнего ребенка или инвалида. Опекунство – официальный юридический факт, который подразумевает под собой возникновение некоторых прав между опекуном и его опекаемым.

Опекунство устанавливается государственными органами после проведения определенной процедуры оформления документов. Уход и содержание незащищенных граждан государство поощряет, поэтому охотно помогает гражданам в этом направлении.

Оформить опеку может любое дееспособное лицо, достигшее 18 лет и имеющее определенный доход. В обязанности попечителя входит поддержание уровня жизни опекаемого и управление его имуществом.

Устанавливается опекунство с целью обеспечить недееспособному лицу достойную жизнь. Поэтому государственные органы тщательно относятся к кандидатам. Это выражается в изучении всех документов, получение характеристики, определение финансового состояния. При этом сотрудники муниципалитета обращают внимание и состояние здоровья попечителя.

В целом задачи назначения опеки — это:

  • Обеспечение защиты прав недееспособного гражданина.
  • Создание условий для улучшения состояния здоровья, повышения уровня образования.
  • Обеспечение комфортными условиями жизни.
  • Сохранность и поддержание состояния личного имущества опекаемого.

Опекун и наследство опекаемого – это тема, которая относится к разделу взаимоотношений между сторонами. Ниже мы рассмотрим подробнее о правах на наследство иждивенца и попечителя.

Права опекуна на наследство опекаемого

Имеет ли право опекун претендовать на наследство опекаемого? Опекун – это лицо, которое приняло на себя обязательства в отношении недееспособного гражданина. Его цель – обеспечение всем необходимым лица, которое не может самостоятельно себя поддерживать. Опека, как правило, устанавливается над несовершеннолетними детьми, инвалидами и лицами с психическими расстройствами.

Существует Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», который регламентирует все стороны этого юридического факта. Согласно условиям ФЗ, опекун и опекаемый имеют право на использование личного имущества каждой из сторон, но только при наличии согласия владельца.

Имуществом опекуна его попечитель может управлять, поддерживать сохранность. Все это под контролем соответствующих государственных органов. Прав распоряжения или владения в отношении собственности опекаемого у попечителя нет.

Государственные организации следят за соблюдением условий опеки и не позволяют ущемлять опекаемого в любых вопросах. Например, без разрешения органов опеки опекун не может продать или сдать в аренду имущество опекаемого ребенка.

Наследование опекуном владений его иждивенца не допускается, но существуют некоторые исключения. Согласно ГК РФ (часть 3 – «Наследство»), попечитель имеет возможность стать наследником своего опекаемого в случае, если последний составил завещание в пользу указанного лица. Но данная ситуация относится только к совершеннолетним наследодателям, которые составили завещание.

Для получения наследства после смерти иждивенца необходимо наличие завещания в пользу его опекуна. Но документ должен быть составлен только в период дееспособности зависимого лица, например, до установления опекунства.

Если же завещания нет, то условий для открытия наследства попечителем нет. Согласно статье 1141 ГК РФ, основными наследниками при отсутствии воли умершего становятся его родственники по закону.

Существует 7 очередностей наследования, каждое звено из которых будет претендовать на оставленные владения в порядке очереди. После смерти иждивенца его наследниками станут родители (если они не были лишены родительских прав), дети и супруги (если есть).

Если опекун является опекаемому кем-либо из указанных родственников, то попечитель входит в первый круг наследования.

Формы опекунства с правом наследования не предусматривается законом. Возможность наследования и другие виды прав возникают при проведении процедуры усыновления или удочерения (применимо только для несовершеннолетних).

Статус опекуна не является основанием для включения гражданина в круг наследников подопечного. Частью 1 статьи 17 Закона от 24.04.

2008 года № 48-ФЗ устанавливает, что опекуны не имеют имущественных притязаний на собственность подопечного.

Однако при определенных условиях у назначенного законом представителя подопечного есть право стать наследником как по закону, так и по завещанию. В частности, должно наступить одно из следующих событий:

  • восстановление способности понимать и контролировать свои действия совершеннолетним (требует подтверждения суда);
  • достижение гражданином 18 лет;
  • эмансипация несовершеннолетнего (вступление в брак, трудовая занятость по договору или контракту, осуществление предпринимательской деятельности).

Только в перечисленных выше случаях полностью дееспособный наследодатель может составить юридически значимое завещание, в том числе и в пользу своего бывшего опекуна.

Наследование после смерти попечителя

Имеет ли опекаемый право на наследство опекуна? Как мы упоминали выше в нашей статье, опекун и опекаемый не могут претендовать на личное имущество друг друга. Допускается лишь использование собственности при обоюдном согласии.

Лицо, которое находилось на иждивении, может претендовать на наследство своего содержателя при наличии завещания. Согласно статье 1119 ГК РФ, гражданин имеет право указать в завещании любого человека в качестве своего преемника. Если же в документе получателем имущества указан иждивенец, то он сможет вступить и оформить свидетельство о наследстве.

После смерти опекуна у его опекаемого могут возникнуть права наследования по закону. Наследство опекуна, согласно нормам закона, будет разделено между преемниками по завещанию или из очередности родственников. Опекаемый может быть включен в число претендентов на имущество первого круга при наличии установленного факта иждивенчества.

Недееспособное лицо, которое находилось на обеспечении, может быть включено в первый круг законной очередности. Для этого необходимо доказать факт зависимости от наследодателя и совместное с ним проживание сроком не менее одного года.

В нашей статье вы узнали о том, может ли опекун претендовать на наследство своего иждивенца и в каком случае.

Стоит отметить, что попечитель при отсутствии завещания в свою пользу со стороны опекаемого никак не сможет стать его наследником.

Даже если иных преемников у зависимого нет, его имущество все равно не перейдет в пользу содержателя. Оно будет признано выморочным и передано в пользу государства.

Нужна помощь в вопросе оформления наследования или вы не можете разобраться в своих правах? Задайте нам свой вопрос в специальной форме сайта, и мы подробно ответим на него. Наши юристы бесплатно проконсультируют вас в любое удобное время.

Источник: https://runasledstvo.ru/prava-na-nasledstvo-opekuna-i-opekaemogo/

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого после его смерти

Наследство после смерти опекуна

» Наследство » Имеет ли право опекун на наследство опекаемого после его смерти

13 171 просмотров

Опекун занимает важное место в жизни своего подопечного — заменяет родителей или выполняет важную задачу по поддержанию достойного существования совершеннолетнего, но недееспособного гражданина.

Наделяется ли он особыми имущественными привилегиями и правом наследования по отношению к подопечному — предмет споров на бытовом уровне.

Законом ответ на этот вопрос уже обозначен, осталось только выявить его из отдельных положений нормативно-правовых актов.

Основные понятия

Имущественные отношения между опекуном и подопечным установлены законодательно и вытекают из их правового статуса.

Подопечный в ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 № 43-ФЗ определен как полностью недееспособный гражданин, который лишен права осуществлять сделки, распоряжаться своим имуществом и исполнять обязанности ввиду отсутствия объективного восприятия окружающей обстановки, оценки своих действий и их возможных последствий.

Недееспособными признаны:

  • малолетние (до 14 лет);
  • совершеннолетние граждане в состоянии длительного психического расстройства, являющегося препятствием адекватному мыслительному процессу и пониманию действительности*.

* — объявляются таковыми судом.

Описанная категория граждан считается уязвимой. Для обеспечения нормальных условий жизни и реализации своих законных интересов им требуется уход и поддержка, что и воплощает в себе опека.

Эта форма устройства недееспособных предусматривает назначение нуждающемуся гражданину опекуна — лицо, которое будет совершать юридически значимые действия и представлять законные интересы своего подопечного.

Решение о назначении опекуна окончательно принимается органом опеки и попечительства, с предварительного согласия несовершеннолетнего или недееспособного, в чью сторону оформляется опека. При этом предпочтение отдается:

  1. Бабушкам, дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам малолетнего.
  2. Супругу, совершеннолетним детям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам и внукам недееспособного старше 18 лет.

Выдержки из наследственного права

Принять имущественные права покойного могут его наследники по закону или по завещанию.

Правопреемство по закону имеет место в случаях, когда наследодателем при жизни не было установлено обратное, то есть при отсутствии завещания. Ст. 1142–1145 Гражданского кодекса РФ установлен круг возможных наследополучателей и последовательность их призвания к наследованию:

  • первая очередь — супруг, родители, дети (внуки — по праву представления);
  • вторая очередь — братья, сестры (племянники), дедушки, бабушки;
  • третья — тети и дяди (их дети);
  • четвертая — дедушки и бабушки родителей;
  • пятая — внуки братьев и сестер, дяди и тети родителей;
  • шестая — правнуки братьев и сестер, внуки дядей и тёть, племянники дедушек и бабушек;
  • седьмая — законные дети официального супруга либо, наоборот, официальный супруг законного родителя.

Обязательным условием для наследования родственниками является наличие документального подтверждения их связи с наследодателем (свидетельство о браке, рождении).

Неузаконенные отношения — гражданский брак, отсутствие официального признания детей родителями или лишение их родительских прав — с юридической точки зрения не признаются, а потому не могут служить основанием для правопреемства.

А зарегистрированное родство с усыновленными детьми, наоборот, приравнивает их к статусу родных.

Однако весь описанный порядок может кардинально поменяться, если на это будет воля наследодателя. Согласно собственным соображениям и при поддержке действующего законодательства он вправе отписать своё имущество даже иностранному государству, лишая наследников по закону установленной привилегии. В этом и есть основное отличие законного и завещательного режима наследования.

Имеет ли опекун право на наследство

Сам по себе статус опекуна не является основанием для включения гражданина, осуществляющего функции опеки, в круг наследников подопечного. Это подтверждается п. 1 ст. 17 ФЗ № 43-ФЗ, который отрицает право притязания сторон опекунства в отношении имущества друг друга. Более того, в соответствии с п. 3 ст.

37 ГК РФ, сделки, заключённые с опекуном или членами его семьи лишены юридической силы. То есть наследниками по завещанию они стать не могут. Но на практике все не так однозначно.

У назначенного законом представителя подопечного есть право стать наследполучателем как по закону, так и по завещанию, но при соблюдении некоторых условий.

В каких случаях возможно правопреемство по завещанию

Чтобы самостоятельно совершать сделки гражданину требуется полная дееспособность. Это же применимо к праву оставлять посмертные распоряжения относительно своего имущества, иными словами — к оформлению завещания.

И подопечный, в силу своего статуса, осуществить подобные действия не может.

Но данное ограничение полностью снимается с прекращением опеки вследствие признания подопечного дееспособным на основании следующих обстоятельств:

  • восстановление способности понимать и контролировать свои действия совершеннолетним (требует подтверждения суда);
  • достижение гражданином 18 лет;
  • эмансипация несовершеннолетнего (вступление в брак, трудовая занятость по договору или контракту, осуществление предпринимательской деятельности).

Только в перечисленных выше случаях полностью дее- и правоспособный наследодатель может составить юридически значимое завещание, в том числе и в пользу своего бывшего опекуна.

Является ли опекун наследником первой очереди

Если обратиться к порядку наследования по закону, то у опекуна здесь гораздо больше возможностей стать правопреемником вверенного ему лица. Все зависит от текущей очереди наследополучателей и того, входит ли он в их число.

Наследником первой очереди опекун может стать только в отношении совершеннолетнего подопечного, если приходится ему супругом, ребенком или внуком (в случае, когда родители и/или дети наследодателя умерли).

Братья, сестры, дедушки, бабушки, оформившие опеку над своим родственником, вправе получить его собственность на основании принадлежности ко второй очереди наследования и при отсутствии претендентов первой.

Опекуны из остальных категорий родственников могут рассчитывать на наследство лишь в случае принадлежности к приоритетной группе наследополучателей — никаких преимуществ перед другими законными преемниками они не имеют.

Как вступить в наследство опекуну

Утвердиться в наследственных правах опекун может при наличии оснований на это, путем выполнения следующего алгоритма действий:

  • Шаг 1. Сбор документов. Понадобится: завещание или свидетельство о родстве, правоустанавливающие и оценочные акты на наследуемое имущество, справка о снятии наследодателя с регистрационного учёта, свидетельство о смерти.
  • Шаг 2. Визит к нотариусу по месту последнего жительства покойного (расположению наиболее ценных недвижимых, а при их отсутствии, движимых активов, если адрес проживания их собственника не определен или находится за границей РФ).
  • Шаг 3. Написание заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на него. На бумаге прописным или печатным текстом излагается желание обратившегося вступить в наследственные права и правомочия на это, также указываются личные и контактные данные заявителя и нотариуса, дата, подпись.
  • Шаг 4. Подача заявления и пакета документов нотариусу. К ним должна прилагаться квитанция на госпошлину, если преемник намеревается получить свидетельство о праве на наследство (денежный сбор составляет 0,3 % от оценочной стоимости принимаемого имущества для брата, сестры, детей, супруга и 0,6 % для всех остальных категорий граждан).
  • Шаг 5. Получение правоустанавливающего свидетельства. Этот этап является завершающим, далее — только государственная регистрация движимых, недвижимых активов или земли в собственность.

Оформление наследства должно быть произведено в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя, иначе права на него будут аннулированы с вероятностью восстановления через суд.

Поэтому начинать процедуру вступления в имущественные права рекомендуется заблаговременно.

И если у преемника возникают сложности со сбором необходимых документов, первым делом следует подать нотариусу заявление о принятии наследства, чтобы зафиксировать своё обращение в установленное время.

Вступить в наследование можно и по-другому, намного проще, но с существенными рисками осложнений. Фактический способ принятия собственности наследодателя по закону приравнивается к нотариальному (ст. 1153 ГК РФ), но первоначально осуществляется без сбора бумаг, оплаты госпошлины и посещения инстанций.

Чтобы произвести фактическое правопреемство, наследнику необходимо будет выполнить хотя бы одно из нижеперечисленных действий:

  1. Оплатить долги наследодателя полностью или частично.
  2. Приступить к ремонту полученного имущества.
  3. Осуществлять уход и охрану наследства.
  4. Выплачивать денежные суммы на его содержание.
  5. Управлять и/или пользоваться унаследованной собственностью.
  6. Получить положенные наследодателю деньги.

Однако даже если никто из остальных преемников не попытается оформить это же имущество нотариально, фактическому наследополучателю все равно придется прибегать к судебному разбирательству и доказывать принятие причитающейся себе собственности в установленный срок. Сделать это будет сложнее, чем через нотариуса. Но для осуществления дальнейшей регистрации другого варианта нет.

Право на часть общей собственности

П. 2 ст. 17 ФЗ № 48-ФЗ допускает наличие неделимой собственности, принадлежащей в определенных долях опекуну и подопечному.

Если ее раздел не произошел при жизни подопечного, у опекуна есть полное право затребовать выделение своей части после смерти совладельца.

При наличии официальных бумаг, свидетельствующих о размере или соотношении долей, сделать это будет несложно. Достаточно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением и правоустанавливающим документом.

В случае, когда индивидуальные части в общей собственности не определены, их принято считать равными. Но, если у преемников подопечного по этому поводу есть претензии, они могут обратиться в суд с намерением оспорить осуществлённый раздел и потребовать уменьшение доли опекуна.

Право на часть общей с подопечным собственности не лишает опекуна возможности наследования при условии его принадлежности к приоритетной категории наследополучателей.

Наследственные права опекунов зачастую отрицаются, однако немного вникнув в суть, становится ясно, что действительности это не соответствует.

Но грамотно обосновать свою позицию в свете определенных обстоятельств такому наследополучателю бывает непросто.

И чтобы не допустить нарушения своих законных интересов лучше обратиться к юристам сайта ros-nasledstvo.ru. Первая консультация в рамках поставленного вопроса бесплатна.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 – Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 – Санкт-Петербург и область

Источник: https://ros-nasledstvo.ru/kakie-prava-na-nasledstvo-imeet-opekun/

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого после его смерти в 2020 году

Наследство после смерти опекуна

В юридической практике часто речь идет о том, имеют ли права опекуны на наследства опекаемых после их смерти.

Востребованность данной темы объясняется тем, что многие заботятся о совершеннолетних, но неспособных за собой ухаживать людях.

И нередко причиной трудностей становится не наследство опекунов, а их право претендовать на наследство опекаемых. Зачастую здоровье последних уже подорвано и гибель настигает их достаточно быстро, хотя всегда неожиданно.

является ли опекун наследником первой очереди

законный порядок вступления в наследство для опекуна предоставляет больше возможностей, чем для другого наследника. решающий фактор – статус по отношению к первой очереди наследования.

однако опекуны обретают права на наследство исключительно в тот момент, когда являются супругом(ой) подопечного, сыном(дочерью), внучкой(ом), если папа и мама умерли. совершеннолетие иждивенца – обязательное требование. опекуны второго, третьего, четвертого и т. п.

порядка пользуются правом вступления в наследство на правах своей очереди.

как вступить в наследство опекуну

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. Подготовка документации. Процедура оформления прав по завещанию предполагает наличие грамотно оформленного и нотариально заверенного волеизъявления.
  2. Явка в нотариальную контору. Необходимо разыскать в архиве завещание и написать заявление о принятии наследства.
  3. Подача документации. Опекун оплачивает государственную пошлину и несет также другие траты, связанные с получением прав наследования.
  4. Получение свидетельства о правах на собственность. Если завещания нет, действуют только через суд.
  5. Переоформление прав собственника на правопреемника. В Госреестр вносятся соответствующие отметки, выдаются свидетельства.

Вступление в наследство обязывает попечителя выплатить все долги подопечного. И это помимо того, что он годами поддерживал достойные условия жизни. Когда наследуемое имущество требует ремонта, затраты на восстановление также несет преемник прав пользования.

Имеет ли опекун право на наследство после смерти опекаемого?

Источник: https://NasledoVed.ru/imeet-li-pravo-opekun-na-nasledstvo-opekaemogo/

Принципы наследования имущества опекуном после кончины опекаемого

Наследство после смерти опекуна

Институт опеки призван защитить права опекаемого и обеспечить его достойное воспитание и содержание. По стандартному правилу опека назначается родственникам лица.

Как правило, в качестве опекунов выступают бабушки или дедушки, тети, дяди и прочие родственники.

Только при отсутствии родственников возможно назначение опекунами сторонних лиц. Это происходит и при отказе родственников от воспитания несовершеннолетнего.

Нужно сказать, что установление опеки происходит в отношении лиц, которым меньше 14 лет и в отношении недееспособных. С точки зрения закона указанные лица не могут принимать самостоятельные решения и нести ответственность за поступки. Поэтому они нуждаются в заботе взрослых дееспособных лиц.

При этом опекаемые вправе иметь имущество, которое остается их собственностью вплоть до совершеннолетия. И опекуны не имеют права распоряжаться таким имуществом без одобрения органа опеки.

Соответственно, в случае смерти опекаемого его активы образуют наследственную массу. Поэтому вопрос, имеет ли право опекун на наследство опекаемого, имеет вполне практическое значение.

Виды наследственного имущества

Наследственные правоотношения весьма подробно урегулированы специальной главой ГК России. Согласно положениям законодательства наследуется все имущество, принадлежавшее умершему лицу. Каких-либо изъятий, касающихся несовершеннолетних опекаемых или недееспособных лиц, закон не содержит.

Соответственно, права опекуна на наследство распространяются на следующие активы:

  • банковские сбережения. Это денежные средства, которые находятся на сберегательном счете. Их расходовать опекаемое лицо не имеет права. Таким правом обладают его опекуны. Но реализовать его они могут только с одобрения указанного выше органа защиты прав несовершеннолетних;
  • недвижимые активы. Обычно это квартиры, доли в общей собственности, дома. Продавать такие активы никто не имеет права. Даже если сам ребенок будет согласен с продажей, отчуждение недвижимости не допускается;
  • ценные бумаги. Исключительное право на них и на получаемые дивиденды принадлежит ребенку. Начисленные средства могут расходоваться только на удовлетворение его потребностей;
  • доли в коммерческих обществах. Часть в уставном капитале предполагает получение прибыли. Указанные средства могут аккумулироваться на специальном счете. Доступ к нему невозможен, кроме как по разрешению органа опеки.

В случае смерти ребенка все указанное имущество, а также обязательства третьих лиц имущественного характера становятся наследственной массой. Это означает, что активы должны быть переданы наследникам.

Наследственное право сконструировано таким образом, чтобы исключить поступление активов умершего в пользу государства. Поэтому наследование происходит вплоть до самых дальних родственников лица.

Об открытии наследства нужно сообщить нотариусу. Именно он осуществляет распоряжение процессом вступления наследников в свои права. И узнать о факте смерти он может только от родственников умершего, его опекунов.

Если есть завещание

Нужно понимать, что завещание представляет собой выраженную в письменном виде последнюю волю умершего.

Указанный документ часто составляется в присутствии нотариуса или лица, его заменяющего.

Такие правила призваны исключить несвободное выражение воли. При этом наследодатель должен находиться в здравом рассудке и не обнаруживать признаков даже временного психического расстройства.

Именно свобода выражения воли, осознанность своих действий обуславливают законность завещания. Между тем, опека устанавливается над лицами не старше 14 лет. В этом возрасте дети не приобретают даже ограниченной дееспособности. Они не вправе расписываться в документах, не имеют права самостоятельно реализовать правомочия собственника по отношению к своим активам.

Это означает, что завещание, составленное опекаемым, будет заведомо недействительным. Оно ничтожно по своей сути и не может повлечь за собой юридических последствий. Причем ничтожность документа настолько очевидна, что она не требует доказывания. Фактически такое завещание не имеет никакой ценности, представляя собой обычную бумагу.

Поэтому составлять его опекаемым не имеет смысла. Соответственно, при его составлении и указании в качестве преемников опекунов перехода права собственности на активы все равно не произойдет.

Действия, направленные на составление завещания опекунами в их же интересах, могут быть расценены как мошеннические и повлечь привлечение к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ.

По закону

Поскольку вариант с завещанием заведомо неверен, остается только процедура получения имущества по закону.

Процедура получения имущества основывается на принципе очередности. То есть получение активов происходит в порядке близости родства.

Наиболее близкими родственниками являются родители. Но поскольку над несовершеннолетним установлена опека, очевидно, что родителей нет. Либо они умерли, либо лишены прав. Значит, наследовать они не могут в принципе.

Следующими родственниками становятся бабушки и дедушки. Нисходящей линии в возрасте быть не может, остается только восходящая линия.

Поэтому активы перейдут именно к данным родственникам. При отсутствии таковых преемниками станут братья или сестры. И их возраст не имеет значения. Даже если они не достигли полностью дееспособного возраста, вступят в права именно они. Безусловно, все действия будут происходить посредством участия представителей.

При отсутствии указанных родственников очередь сдвигается, и преемниками становятся тети, дяди, двоюродные братья или сестры и так далее.

Всего в законе предусмотрено семь очередей, состоящих их родственников. Чем дальше очередь, тем дальше родство с умершим. Но в любом случае, активы перейдут к родственникам, пусть и самым дальним.

Предусмотрена ли очередь для опекунов?

Специальных норм, предусматривающих права опекуна после смерти опекаемого, в законе нет. Такой статус не принимается во внимание при решении наследственных вопросов.

Все зависит от близости родства. Если опекун окажется близким родственником первых групп, то опекун имеет право на наследство и получит имущество именно он.

Но в этом случае должно совпасть наличие близкого родства и отсутствие родственников из более близких групп. Если же таких обстоятельств не имеется, то активы будут получены другими родственниками. И претендовать на них, пользуясь опекунством, не удастся.

Поэтому нередки ситуации, когда опекун наследника не получает наследство умершего опекаемого, которое переходит к его близким родственникам. При этом они могут и не принимать никакого участия в его воспитании, содержании, обеспечении необходимым несовершеннолетнего или недееспособного.

Право опекуна на наследство опекаемого кажется несправедливым. Но закон именно так сформулирован. И никаких исключений не предусмотрено.

Компенсация расходов

Таким образом, если опекуны не являются родственниками умершего, то вероятность получения ими активов исключается.

Однако опекуны могут требовать компенсации за расходы, понесенные по обеспечению сохранности активов, поддержания их нормального состояния.

Подобная компенсация не является процедурой вступления в наследство. Ведь требования по возмещению расходов будут заявляться к вступившим в право преемникам.

Для получения компенсации необходимо провести точные расчеты. Они должны быть документально подтверждены. Произвольное заявление требований не даст никакого результата. Нужно подготовиться и представить доказательства обоснованности своих требований.

Сам процесс компенсирования расходов можно разделить на три этапа:

  1. заявление их в устном порядке. Если имеется согласие, то преемники возместят расходы за счет имущества умершего лица;
  2. следует подготовить досудебную претензию в случае отказа в добровольном удовлетворении устных требований. Указанная бумага выражает требования лица, содержит необходимые расчеты;
  3. ответ на претензию должен поступить в течение 10 суток. Если этого не произошло или ответ отрицательный, нужно обращаться в суд.

Следует указать, что подобные иски удовлетворяются при должной аргументации. Если сторона представит доказательства о факте расходов и по их объему, ее требования будут признаны обоснованными и удовлетворены.Это справедливо, ведь опекуны несли затраты на содержание собственности опекаемого.

А после его смерти данная собственность перешла во владение третьим лицам. И стоимость активов была сохранена именно за счет усилий и расходов опекунов.

Поэтому нужно собрать подтверждающие документы и приложить их к иску. Ответчиками по делу будут преемники умершего.

При предъявлении иска необходимо подготовить копии самого заявления и копии всех прилагаемых бумаг по количеству ответчиков. То есть число экземпляров должно соответствовать числу участников разбирательства.

Указанная категория исков является материальной, поэтому придется оплатить государственный сбор. Его минимальная сумма составляет 400 рублей. Но при выигрыше дела данные средства можно возместить за счет средств ответчика.

Таким образом, получение наследственных активов опекаемого лица его опекуном возможно только при наличии родственных связей. При этом должна совпасть степень родства, и не иметься более близких родственников. Иным образом рассчитывать на долю в активах умершего не удастся.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24, Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38, Регионы 8800-350-97-52

Источник: https://uristjournal.com/semejnoe-pravo/usynovlenie-i-opekunstvo/pravo-na-nasledstvo.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.